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  • 专利怎么申请?

    2019-09-18
    专利怎么申请,我们先了解一下什么是专利?专利怎么划分?1、什么是专利?专利(patent),从字面上是指专有的权利和利益。“专利”一词来源于拉丁语Litterae patentes,意为公开的信件或公共文献,是中世纪的君主用来颁布某种特权的证明,后来指英国国王亲自签署的独占权利证书。在现代,专利一般是由政府机关或者代表若干国家的区域性组织根据申请而颁发的一种文件,这种文件记载了发明创造的内容,并且在一定时期内产生这样一种法律状态,即获得专利的发明创造在一般情况下他人只有经专利权人许可才能予以实施。在我国,专利分为发明、实用新型和外观设计三种类型。2、专利怎么划分?专利的三种类型:(1)发明专利:指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。比如产品发明(如仪器,设备等)和方法发明(制造方法)两大类。(2)实用新型专利:指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用新的技术方案。该产品应当是经过工业方法制造的、占据一定空间的实体。一切有关方法(包括产品的用途)以及未经人工制造的自然存在的物品不属于实用新型专利的保护客体。(3)外观设计专利:指对产品的形状、图案、或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业上应用的新设计。三种专利类型审查时间和保护时间期限不同:(1)发明,包括初步审查和实质审查,审查时间为1年~3年不等。保护时间期限20年。(2)实用新型审查时间为6-8个月左右。保护时间期限10年。(3)外观设计审查时间为4-6个月左右。保护时间期限10年。3、专利申请流程图申请专利步骤流程:发明专利:专利申请—受理—初审—公布—实质审查请求—实质审查—授权实用新型专利:专利申请—受理—初审—公告—授权外观专利:专利申请—受理—初步审查—公告—授权所需提供材料发明及实用新型:(1)请求书(2)说明书(3)权利要求书(4)说明书附图(有些发明可省略)(5)说明书摘要(6)摘要附图(有些发明可省略)外观设计:(1)请求书(2)外观设计图片(3)外观设计简要说明4、申请专利的作用申请专利有以下几点作用:1、独家专属(取得垄断权,获得更高的利润回报。)2、防止窃取(防止他人模仿本企业开发的新技术、新产品,是具有法律保护效应)3、独占市场,专利宣传效果好。(进可攻退可守,占有更高市场份额)4、无形资产(可出售、转让、质押、授权他人使用获利)一个企业若拥有多个专利是企业强大实力的体现,是一种无形资产和无形宣传,世界未来的竞争,就是知识产权的竞争。5、享受国家扶持政策(如政府颁布的专利奖励政策、以及高新技术企业政策等),会给予部分政策、经济方面的帮助。6、专利企业上市和其他评审中的一项重要指标,比如:高新技术企业资格评审、科技项目的验收和评审等。如有专利申请需要,自己又没有经验建议寻求专业的知识产权代理机构协助申请。文章来源:来源于网络,侵权必删除图片来源:来源于网络,侵权必删除
  • 商标注册能“插队”,是特权还是骗局?

    2019-09-18
    一般来说,我国的商标注册是遵循“申请在先原则”。也就是先申请、先受理、先完成。当然这是在一切程序都符合法律规范的前提下。但是,注册商标其实还有一种能“插队”的情况。在我国《商标法》第二十四条第一款中也明确规定,“商标注册申请人自其商标在外国第一次提出商标注册申请之日起6个月内,又在中国就相同商品以同一商标提出注册申请的,依照外国与中国签订协议或者共同参加的国际条约,或者按照相互承认优先权的原则,可以享有优先权”。什么是商标注册优先权?所谓“优先权”是指商标注册申请人对其商标注册在申请日期上享有的优先权。也就意味享有“优先权”的人可以在商标注册过程进行插队。也就是为什么比你注册晚的人反而比你先拿到商标注册资格证。当然,商标注册优先权也不是任何人都可以享受的,需要满足如下条件才可以享受商标注册的优先权。一、首次在国外提出商标注册申请第一次在国外提出商标注册申请,或者所注册商标在国际展览会展出的商品上第一次使用。可以享有优先权资格。但多次在国外申请或者多次在国际展览会展出的商品中出现是不可以的。二、优先权的“保质期”为6个月第一次在外国提出商标注册申请之后的6个月内,或所注册商标在国际展览会展出的商品上第一次展出之后的6个月内,在国内进行商标注册时可以享受优先权。超出六个月,则不可以享受优先权。三、商标样貌不可以发生改变注册的商标必须和在国外申请注册的商标,或国际展览会上展出过的商标在商标文字、图样等外观、商标注册的类别上一模一样,方可享受优先权。四、优先权的限制国家限制:第一次提出商标注册申请的国家,要么与我国签订了涉及优先权的协议,要么与我国参加了有优先权条款的国际条约,要么直接跟我国相互承认优先权。展会限制:国际展览会必须是我国政府主办或所承认的。五、自主申请优先权不是自动产生!要想获得商标注册优先权,须在提出商标注册申请的同时提出书面声明,并且在3个月之内提交所需证明文件,方可获得商标注册优先权。除了具有优先权资格的商标外,其他的商标注册都遵循“申请在先原则”,即先到先得,所以该申请时就不要拖延,以免被他人提出申请。文章来源:商标案例,侵权必删除图片来源:来源于网络,侵权必删除
  • 检索到对比文件,不要慌

    2019-09-18
    专利检索是专利申请之前必不可少的重要环节,通过检索可以帮助专利代理师更好的撰写申请文件、评价专利申请获得授权的可能性、促使发明人完善申请方案、为申请人节省时间和金钱,若经过检索没有检索到对比文件,新申请的授权几率是相当高的;若检索到技术领域、技术问题、技术方案和技术效果均较为近似的对比文件,会在一定程度上影响新申请的授权率,但是,也不要慌,要将检索到的对比文件与发明人的新申请进行详细的比对,以找到突破点,确定申请文件的撰写重点。那么,如何才能找到突破点呢?可以从以下几个方面着手:1、换位思考在将对比文件与发明人的技术方案进行比对时,要站在审查员的角度进行思考,考虑审查员会提出怎样的审查意见,并想出应对这些审查意见的办法。审查员在检索到技术领域和技术方案相近似的对比文件以后,无外乎考虑以下两个问题:(1)对比文件与发明人的新申请所取得的技术效果是否完全相同?(2)对比文件与新申请的技术特征是否均为等同替换?那么,作为一名专利代理师,在检索到对比文件之后,也要冷静的从以上两个问题出发,进行详细的对比分析,找出新申请与对比文件的异同点。2、确定申请文件的背景技术在将新申请与对比文件的技术效果和技术方案进行对比后,可以根据异同点,在撰写背景技术时采用不同的处理方式:(1)技术效果相同此种情况较为棘手,在撰写背景技术时千万不要提及检索到的对比文件,背景技术部分提出的技术问题可以与对比文件相同或近似;众所周知,背景技术是确定最接近的现有技术的重要依据,若将检索到的技术效果、技术方案均实质相同的对比文件写入背景技术,无异于画地为牢,直戳新申请的弱点,专利的授权率会大打折扣。(2)技术效果不同此种情况是相对乐观,在评判专利的创造性时,有益效果是确定发明是否具有“显著的进步”,实用新型是否具有“进步”的重要依据;若新申请与对比文件相比具有不同的技术效果,那么基本可以认定专利是具有创造性的,此时撰写背景技术可以引证对比文件,指出对比文件存在的技术问题,引导审查员将新申请与对比文件进行对比;当然,也可以不提及对比文件,背景技术部分提出的技术问题可以与对比文件相同或近似。3、确定必要技术特征确定背景技术相当于确定了新申请所要解决的技术问题,以背景技术为导向,对新申请的技术特征进行分类,将解决技术问题直接相关的技术特征划分为必要技术特征,记载到独立权利要求中;当然,该必要技术特征应该同时是区别于对比文件的技术特征,使得新申请具有“特点”。4、突出有益效果无论对比文件是否记载到背景技术中,在撰写说明书时,都应当将新申请与对比文件区别特征所产生的有益效果进行全面、详细的说明,强调新申请的“进步”,以防患于未然,将更多的原始材料记载到说明书中,为日后答审提供有力的支撑。5、深入挖掘专利代理师将新申请与对比文件进行详细的对比分析后,可以与发明人进行深入的沟通,引导发明人对新申请进行进一步的挖掘扩展,引导发明人补入新的技术特征,以解决新的技术问题,产生新的技术效果,进而使得新申请具有突出的 “特点”和“进步”;在新申请与对比文件所解决的技术问题相同,且采用的技术特征为等同替换时,深入挖掘对于提升授权率是必不可少的。总之,在检索到与新申请较为接近的对比文件时,不要慌;要变换角度,将新申请与对比文件进行详细的比对,找到突破点,并围绕突破点进行申请文件的布局和撰写,可极大的提高新申请的授权的几率。文章来源:欣洋瑞知识产权代理有限公司图片来源:来源于网络,侵权必删除
  • 浅谈驳回复审案件中的商标“缺乏显著性”问题

    2019-09-18
    在申请注册商标初期,除商标近似使申请商标被驳回之外,申请商标注册遭遇阻碍的缘由还主要体现在商标缺乏显著性这一问题上。商标的显著特征,是指商标应当具备的足以使相关公众区分商品来源的特征。判断商标是否具有显著特征,应当综合考虑构成商标的标志本身的含义、呼叫和外观构成,商标指定使用商品,商标指定使用商品的相关公众的认知习惯,商标指定使用商品所属行业的实际使用情况等因素。关于商标缺乏显著性的法条,主要是《商标法》第十一条,具体规定如下:  下列标志不得作为商标注册:  (一)仅有本商品的通用名称、图形、型号的;  (二)仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的;  (三)其他缺乏显著特征的。  前款所列标志经过使用取得显著特征,并便于识别的,可以作为商标注册。而针对上述法条的规定,商标的显著性可以大致划分为两个层次:一是商标本身具有很高的显著性,即商标文字、图形或者图文组合或者表现形式以及立体商标构造的显著性;二是商标本身的显著性不高或是较弱,但是通过实际使用产生的影响力,使商标具有了区分商品或服务来源的作用,取得的显著性,即因商标知名度的提高使商标显著性获得提升。  一般,对于文字商标来讲,固有词汇由于其已经具有确定的含义,并且很多的固有词汇属于生活常用语,因此,固有词汇的显著性要低于臆造性词汇所具备的显著性,并且臆造性的词汇由于含有创作者与众不同的创意和赋予的独特意义,显著性自然就比较高。  由于商标驳回案件中对于文字商标的显著性问题,多以《商标法》第十一条,第二款:仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的,而将商标予以驳回,下面主要探讨《商标法》第十一条第一款第2项的规定。这个法条主要又分为三个层次:“仅……”、“直接表示……”、“商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的”,上述三个条件同时满足,法条才得以适用,申请商标才会被以缺乏显著性予以驳回,不予注册。且《商标审理标准》规定:“仅直接表示”是指商标仅由对指定使用商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量或服务内容、质量、方式、目的、对象及其他特点,具有直接说明性和描述性的标志构成或者商标虽然包含其他构成要素,但整体上仅直接表示。  首先,基于一般公众的通常理解和认识  对《商标法》第十一条第一款第2项的含义解读:所谓“仅……”就是“单单”、“除此之外,再没有”的意思。“直接表示……”,即表达直白,“无需借助中间力量、第三方或无需联想就可使人明白”的意思。  “商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的”则需要结合申请商标所申请使用的商品情况具体来判断,“原料”即申请商标所申请使用商品的常用、主要的原料,比如:以药材名字命名的药品;“重量、数量”则指衡量申请商标所使用商品的常用重量、数量单位,例如:在面粉商品上使用“数字+KG”、在酒类的商品上用“数字+瓶”;而其中 “功能、用途”也主要是结合申请商标申请使用的商品或服务在实际生活中的功能、用途以及大多数公众的普遍认识来判断,即商标表示的功能、用途存在于一般公众的普遍认识,而非个别认识。  (2016)京73行初272号北京知识产权法院行政判决书指出:判断商标是否属于直接描述性标识,应从以下两个方面考虑:第一,相关公众看到该标识的第一认知。即如果相关公众在看到某一标识时,无须想象即能判断出其属于对商品或服务特点的描述,则该标识为直接描述性标识。第二,是否属于同业经营者描述该特点所使用的常用方式。即如果某一标识为同业经营者用来描述此类商品或服务功能、用途、特点的通常使用方式,则该标识为直接描述性标识。  其次,把握“直接表示”与暗示性标志的界限  在商评委审理的某商标驳回复审案中,法院在判决中认为:《商标法》第十条第一款第三项所规定的缺乏显著特征的标志仅指向直接描述性的标志,并不包括暗示性的标志。对于暗示性标志而言,鉴于其并非相关公众在描述商品或服务特点时所常用的直接描述方式具有较大的选择空间,故将其注册为商标不影响相关公众对商品或服务特点的描述,同时,消费者虽然最终亦能认识到该暗示性标志具有描述商品或服务的含义,但该标志并非商品或服务特点的常用描述方式,需要消费者经过一定程度的想象才能得知其含义,其与商品或服务的特点之间联系亦不十分密切。  比如,含有“有机”文字的商标,在第4类的商品上的注册,由于在一般公众的概念中“有机”通常形容的是食品类的大米、蔬菜等,且“有机”没有指向商品的原料、重量、功能、用途等特点,并不是消费者对第4类商品的常用描述方式。  再次,商标虽含有部分的直接表示用语,但商标整体显著性并未减弱  例如,第16648178号“大奶罐”、第11846654号 “牛奶罐子”均使用在第3类的商品上,虽有“奶”表示商品的原料,但是“大奶罐”、“牛奶罐子”整体上具有特殊的设计,体现了申请人的创意,因此,即使含有直接表示用语“奶”,整体上仍具有可以将商品进行区分的显著作用,同样也是符合《商标法》中关于商标注册的相关规定,依然可以作为商标进行注册。文章来源:欣洋瑞知识产权代理有限公司图片来源:来源于网络,侵权必删除
  • 专利检索究竟有何作用看完你就明白了

    2019-09-18
    专利检索是根据一项或多项专利技术特征,从大量的专利文献或专利数据库中挑选符合某一特定要求的文献或信息的过程。在专利申请过程中必不可少,这一操作具体有什么用?众所周知,无论我们申请何种类型的专利,都必将要经过各种流程以及步骤,通过审查后才有可能获得授权,这个过程是漫长的,且还是艰辛、如履薄冰的。个人或是企业申请专利,都有可能面临申请失败。但其中在申请前进行的专利检索工作,却能帮助企业们规避开其中相同重复出现的专利技术,从而提高专利申请的通过率。那么,什么是专利检索呢?专利检索,指的便是发明人根据自己所研发技术的内容,通过各种渠道和途径、公开的文献等资料,查询重复相同技术内容的一个过程。发明者们通常可以有多种方式,进行专利检索。网络检索、纸质检索以及软件检索等,各种可供检索的专利公开文献、以及专利网站数据库等,都是发明者们可以利用的渠道。但专利检索,往往都不是一件容易的事。专利检索在专利申请过程中必不可少,这一操作具体有什么用?01自评专利申请通过授权的可能性根据专利机构调查,约有66%以上的发明专利申请是通过不了,最后不能获得授权,且其中绝大多数原因都是因为存在在先公开或缺乏新颖性而导致的申请被驳回。02可以更好的起草专利文件专利申请前进行初步的专利检索,可以获取现有技术所需要的重要信息内容,进而可以更好的描述该发明申请所具有的创造性和有益效果,以及与目前现有技术的本质区别,这一步对专利申请时的实质审查是非常重要的。03可以完善申请方案通过申请前的初步检索,我们可以获得一些相关的具有对比性的文件材料,可以借鉴某些相关有利信息,有助于申请人完善技术方案,获得最佳的保护效果。04可以节约时间成本通常情况下,从发明专利申请到专利申请结果公布一般需要1~3年时间不等。如果申请人没在申请之前进行检索直接导致专利没有被授权或者保护范围减少,那么整个过程就是浪费人力物力。在专利申请前进行专利检索,已经成为了每个发明人申请专利的共识了。在企业日常经营管理中,应加强知识产权意识,提前做好专利保护战略布局和管理,建立长效的知识产权防护机制,未雨绸缪,防范可能出现的专利危机,谨防陷入专利侵权漩涡,对企业的前程和未来造成不利影响。文章来源:细软知识产权,知识产权时空(有删改),侵权必删除图片来源:来源于网络,侵权必删除
  • 企业知识产权战略的法律风险与防范

    2019-09-18
    法律风险:我国加入世界贸易组织以来,企业生存和发展环境都发生了巨大的变化,机遇与风险共存,特别是知识产权领域,我国企业产品出口面临贸易技术壁垒,国内也面临越来越激烈的技术和品牌竞争,企业要想在激烈的市场竞争中生存发展并壮大,需要建立科学的符合企业发展需要要的知识产权战略。认识不到知识产权战略的重要性,或没有把握知识产权战略建立的方法和方向,都将给企业发展带来潜在风险:企业缺乏或无法提升企业核心竞争力,企业缺乏持续发展和创新能力;缺乏知识产权自我保护能力,即使在技术领先情况下,也有可能被他人模仿,而对此缺乏运用知识产权法律武器防御和反击能力;缺乏知识产权意识,导致重复研发、无法实现资源的优化配置,增加企业成本,降低企业盈利能力;增加侵犯他人知识产权法律风险,引起侵权诉讼,分散企业精力,也给企业带来巨大的经济损失。防范措施:1、企业应制定切实可行的知识产权战略知识产权战略是关系到企业未来发展的重要战略,其目的是使企业获得长期稳定的发展并保有持续市场竞争的优势。知识产权战略的制定,不仅关系到企业通过知识产权获取的经济利益,同时也影响到知识产权运营管理。因此,企业应当结合自身的特点、规模及行业发展趋势及国家政策导向,制定和实施适合自身的知识产权战略。企业的知识产权战略包括专利战略、商标战略及商业秘密战略等几个部分。企业可以采取以下专利战略:(1)抢先战略。根据《专利法》的规定,我国申请专利应符合申请在先原则,当企业通过研发获得了某项技术创新成果,适合申请专利,应及时抢先进行专利申请。以避免在他人申请专利后,落得自己“侵权”的下场。(2)垄断战略。一些企业申请专利的目的不是进行技术转让,而是为了使企业在某个领域的产品制造、使用或销售中获得垄断地位。企业实施此种战略,应注意不得违反《反垄断法》等法律的相关规定,否则将会受到行政处罚。(3)误导战略。有些在申报专利时,为了迷惑其他竞争对手,使其不能真正了解企业的技术方向或技术核心,故意以一些与企业技术方向相反或根本就不相关的技术申请专利。(4)拦路战略。企业可在他人申请专利,技术被公开后,在申请专利的技术上进行相应的必要的技术改进,以期获得他人专利的交叉许可。对于企业商标战略的建立,企业首先要有商标保护意识,只顾研发产品而忽视商标注册,导致品牌被他人抢注。还有企业在国内注册,但未在国外注册,导致商标频频在海外被抢注,如“同仁堂”在日本、“青岛啤酒”商标在美国、“Hisence”被西门子抢注。据统计,每年国内企业商标在海外被抢注案件超过100起,涉及家电、服装、饮料等多个行业。这种现象影响了企业的经济效益,也不利于将来企业的国际化发展。其次,企业要建立内部商标管理制度并设置专门的商标管理职能部门,配备专业的商标管理人员,制定适合企业的商标战略,将商标作为企业及商品市场竞争有力的武器。再次,在商标使用上则要注意商标使用的显著性、稳定性并保证商品的质量,避免出现质量责任事故,如“三聚氰胺”毒奶粉事件即将三鹿企业苦心经营的“三鹿”商标打入万劫不复之地。最后,要严格按照法律规定在核定的商品范围内、以核准注册的商标样式来使用商标。商业秘密保护则可以通过采取建立内部保密制度,建立公司保密制度、加强信息资料管理、与员工签订涉密协议等内部防范措施以及运用刑法、民法、侵权行为法、劳动法等涉及商业秘密的法律规定,利用司法手段来保护企业商业秘密,即内部防范与司法救济措施并行的战略。2、知识产权战略要与企业整体发展战略相一致我国企业长期以来缺乏商标、专利、著作权等知识产权权利意识,更遑论企业知识产权战略的建立,以至于企业知识产权纠纷不断,造成企业巨大的经济损失,严重制约甚至阻碍了企业的发展。与企业整体发展战略相一致的知识产权战略的建立,将有助于提升企业核心竞争力,提高企业的经济效益,促进企业的发展与壮大。(1)企业要充分重视并了解企业现有知识产权状况,加以充分利用,以使其转化为现实的生产力,发挥其作用和价值。知识产权价值具有不稳定性和波动性,企业应聘请专门机构对自有知识产权无形资产的价值进行评估,确定现有知识产权的最佳利用方式,通过许可使用、技术转让等实现企业自有知识产权价值的最大化。(2)要加强对知识产权创新的投资。事实证明,拥有核心技术优势,可以迅速抢占市场,获取高额利润,并能利用现有的知识产权优势,不断创新,始终保持行业领先势头。而欠缺自主创新能力,依赖技术进口,只能成为拥有先进技术的跨国公司的生产工厂。(3)要及时申请专利、商标注册。朗科和万燕的对比提醒企业专利申请的重要性。专利权和商标权作为企业重要的无形资产,是企业在激烈的市场竞争中立于不败之地的强有力武器,商标、专利保护具有时限性和地域性,企业应当认识到只有及时申请专利,进行商标注册,企业技术成果和独有商标才能获得法律保护,才能够创建品牌以及扩大品牌影响力,确保企业产品在市场竞争中的优势。(4)可适当利用失效专利。失效专利为全社会所免费共享。自专利法实施以来,我国已有失效专利和专利申请近30万件,企业应积极利用专利文献检索系统,及时获取失效专利信息,并利用其依其制造,使用、销售产品,从而减少企业研发费用,缩短研发时间,促进企业发展,增加企业利润。3、建立专业队伍和专项考评制度企业应组建相应的专业队伍,紧跟战略目标,细分战略步骤,合理分工,人才适当搭配,不仅落实个人责任,更要计入考核指标,形成一种良性的知识产权意识和竞争压力,从而保证知识产权战略的实现。知识产权工作是一项长效的工作,既然是长效的,就在一定程度上具有战略性,做好这项战略性的工作,关键是要在企业日常管理中适当地运用知识产权思维,不仅企业基层员工要有这些知识产权素养,高层的管理人员更要有知识产权的管理素质,全体员工要形成在日常管理工作中站在知识产权的角度去思考和处理问题的习惯。文章来源:宇祥汇,侵权必删除图片来源:来源于网络,侵权必删除
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